Contractul Individual de Munca. Comparatie Romania Franta
=== 61d365a6cbe0308449ea8835a5968c1c97564e25_320239_1 ===
CUPRINS
INTRODUCERE
CAPITOLUL I CONSIDERAȚII INTRODUCTIVE PRIVIND CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCĂ
Scrur istoric al contractului individual de muncă
Trăsăturile caracteristice ale contractului individual de muncă
Condițiile contractului individual de muncă
Drepturile și obligațiile părților
Drepturile și obligațiile salariatului
Drepturile și obligațiile angajatorului
CAPITOLUL II PARTICULARITĂȚI ALE CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ ÎN LEGISLAȚIA FRANCEZĂ
CAPITOLUL III CERCETARE PRACTICĂ
CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE
ABREVIERI
alin. – alineatul
art. – articolul
C.S.J – Curtea Supremă de Justiție
Î.C.C.J – Înalta Curte de Casație și Justiție
lit. – litera
M.Of. – Monitorul Oficial
nr. – numărul
op.cit. – operă citată
p. – pagina
pct. – punctual
ș.a. – și alții
vol. – volumul
INTRODUCERE
În cuprinsul prezentei lucrări propun o analiză exhaustivă a reglementărilor care guvernează instituția contractului individual de muncă în România și Franța.
Lucrarea este structurată în trei capitole, debutând cu prezentarea unor considerații generale privind reglementarea contractului individual de muncă la nivel național.
De asemenea, în cadrul primului capitol se regăsește prezentată un scurt istoric al reglementării contractului individual de muncă, trăsăturile caracteristice ale contractului individual de muncă precum și drepturile și obligațiile părților unui contract de muncă
Având în vedere faptul că lucrarea are ca principal obiect de dezbatere analiza instituției contractului individual de muncă am considerat oportun ca, în cuprinsul celui de-al doilea capitol să analizez instituțuia contractului individual de muncă în Franța.
În cadrul capitolului al III- lea am considerat oportun realizarea, ca studiu practic a unui interviu care să evidențieze principalele asemănări și deosebiri ale materiei contractului de muncă în cele două state europene.
Metode de cercetare utilizate în elaborarea lucrării
Pentru elaborarea conținutului lucrării s-a făcut apel la mai multe metode de cercetare fapt datorat specificității conținutului fiecărui capitol.
S-au utilizat principalele surse bibliografice din domeniile de cunoaștere specifice temei, cum sunt: dreptul muncii, legea dialogului social.
Au fost consultate tratate și lucrări de specialitate, prin aceasta urmârind a analiza cât mai exact materia contractului individual de muncă.
Pentru realizarea unei investigații exhaustive a temei s-a recurs la analiza problemelor prin referirea la anumite puncte de vedere doctrinare, evaluarea și sintetizarea unor aspecte din domeniul dreptului muncii, stabilirea unor comparații și conexiuni.
Am folosit ca metodă principală-metoda inductivă deoarece știința folosește experiența ca mijloc de confirmare a concluziilor și ipotezelor sale.
Pentru studierea temei s-a avut în vedere complexitatea acesteia pentru care s-a preferat o îmbinare a unor metode clasice de cercetare cu câteva metode noi.
Astfel observația directă s-a utilizat pentru sublinierea importanței reglementărilor naționale care stabilesc prin Codul muncii, reglementări privind contractul individual de muncă.
Observația indirectă s-a folosit prin apelul la unele constatări anterioare clare și bine întocmite în materia studiată.
Alte metode folosite de-a lungul elaborării lucrării se numără :
metoda sociologică necesară pentru colectarea, analiza și interpretarea informațiilor
cercetarea documentară întreprinsă pentru a reuși a evidenția asemănările și deosebirile legilative în materia contractului individual de muncă ;
cercetarea indirectă.
CAPITOLUL I
CONSIDERAȚII INTRODUCTIVE
Scurt istoric al contractului individual de muncă
În conformitate cu dispozițiile art. 37 din Legea contractelor de muncă din anul 1929, contractul individual de muncă era „convențiunea prin care una din părți denumită salariat se obligă să presteze munca sau serviciile sale pentru un timp determinat sau pentru o lucrare determinată,
unei părți denumite patron, care la rândul său se obligă să remunereze pe cel dintâi”.
În literatura juridică a timpului s-a arătat că „în această definiție intră nu numai ceea ce doctrina numește locatio operarum, adică locațiunea de servicii în care salariatul își tocmește munca sa și în care este plătit cu unitatea de timp (ora, ziua, luna sau anul), dar și ceea ce doctrina numește locatio operis, adică locația de lucrări în care lucrătorul se tocmește să facă o lucrare determinată, iar plata să se facă în raport cu lucrarea sau cu bucata.
Codul muncii de la 1950 în art. 12 definea contractul în discuție drept înțelegerea scrisă, potrivit căreia o parte, angajatul se obliga a presta munca unei alte părți, aceluia care angajează în schimbul unei remunerații.
De asemenea, la rândul său, art. 64 din Codul muncii din 1972 prevedea: „contractul individual de muncă se încheie în scris și va cuprinde obligația persoanei încadrate în muncă de a-și îndeplini sarcinile ce-i revin, cu respectarea ordinii și a disciplinei, a legilor, îndatorirea unității de a asigura condiții corespunzătoare pentru buna desfășurare a activității, de a o remunera în raport cu munca prestată și de a-i acorda celelalte drepturi ce i se cuvin, precum și alte clauze stabilite de părți”
Potrivit art. 10 din actual codul al muncii contractul individual de muncă este „este contractul în temeiul căruia o persoană fizică, denumită salariat, se obligă să presteze munca pentru și sub autoritatea unui angajator, persoană fizică sau juridică, în schimbul unei remunerații denumite salariu”.
În literatura juridică franceză, contractul individual de muncă este considerat aceea convenție prin care o persoană se angajează să pună activitatea sa la dispoziția altuia în subordonarea căruia se plasează, în schimbul unei remunerații.
În Elveția, pornindu-se de la dispozițiile art. 319 din Codul obligațiilor, contractul individual de muncă se definește că este unul sinalagmatic desăvârșit prin care salariatul se angajează, pe o durată determinată sau nedeterminată, să lucreze în serviciul patronului și în subordinea lui, în schimbul unei remunerații.
De-a lungul timpului, în doctrina românească s-au dat mai multe definiții contractului individual de muncă. Astfel, de exemplu, acesta este înțelegerea încheiată în scris, între o persoană fizică pe de o parte și, de regulă, o unitate pe de altă parte, prin care prima se obligă a presta munca prevăzută în contract -îndeplinind atribuțiile ce-i revin, cu respectarea disciplinei și legalității, în cadrul unității, care, corelativ se obligă să-i asigure persoanei încadrate-condiții corespunzătoare pentru buna desfășurare a activității, deplina protecție și securitate a muncii și să o retribuie în raport cu munca prestată, potrivit legii și clauzelor contractului, înțelegerea dintre o persoană fizică, denumită salariat și o persoană fizică sau persoană juridică denumită angajator, prin care salariatul se obligă să presteze munca prevăzută în contract, îndeplinind atribuțiile pe care și le-a asumat, în condițiile de disciplină stabilite prin lege și de către angajator, în schimbul unui salariu și a altor drepturi convenite.
Totodată contractul individual de muncă a fost considerat înțelegerea încheiată prin scris prin care o parte-salariatul-se obligă la prestarea, cu continuitate, în timp a unei munci în folosul și sub subordonarea celeilalte părți -angajatorul – persoana juridică sau persoana fizică, iar acesta este obligat, la rândul său, să-i plătească salariul și să-i asigure condiții adecvate de muncă.
Având în vedere că în dreptul românesc termenul de „contract” și cel de „convenție” sunt sinonimi, pentru evitarea caracterului idem per idem al definiției este mai indicată formularea „contractul individual de muncă este convenția”, în loc de „contractul individual de muncă este contractul”.
Se știe că orice contract sau convenție presupune un acord de voințe, drepturi și obligații reciproce, din definiția legală rezultând atât obligația salariatului de a presta munca sub autoritatea unui angajator, cât și obligația angajatorului de a plăti o remunerație, respectiv salariul. Mai mult acesta are și îndatorirea generală de a asigura condiții de muncă adecvate, securitatea și sănătatea în muncă.
Ca regulă, angajatorul este o persoană juridică și doar ca excepție persoană fizică.
Acesta este motivul pentru care unii autori ai literaturii de specialitate propun următoarea definiție: „Contractul individual de muncă este acea convenție în temeiul căreia o persoană fizică, denumită salariat, se obligă să presteze o anumită activitate pentru și sub autoritatea unui angajator, persoană juridică sau persoană fizică, care, la rândul său, se obligă să plătească remunerația, denumită salariu și să asigure condiții adecvate desfășurării activității, menținerii securității și sănătății în muncă.”
În concluzie consider că salariatul își desfășoară activitatea într-o unitate aparținând angajatorului său, că el utilizează mijloacele de muncă ale acestuia (mașini, utilaje, materii prime, materiale, etc.) și că fără o organizare și disciplină a muncii corespunzătoare nu este posibilă o activitate eficientă acest tip de subordonare este pe deplin justificată.
Inițial, contractul individual de muncă a fost reglementat de art. 1470 pct. 1 din Codul civil, alături de contractul de antrepriză și de cel de transport, ca una din felurile de locațiune a lucrărilor, și anume „aceea prin care persoanele se obligă a pune lucrările lor în serviciul altora” fiind cunoscut sub denumirea de contractul de locațiune de muncă. Însă, pentru prima dată, el a fost prevăzut distinct, de Legea contractelor de muncă din anul 1929.
Ulterior, a făcut obiect principal de reglementare atât pentru Codul muncii din 1950 cel din 1972, cât și pentru Codul munci aflat în vigoare.
În principal,
contractul individual de muncă este reglementat de Codul muncii, Codul muncii consacrându-i un întreg titlu (II), intitulat „Contractul individual de muncă”, cel mai cuprinzător din structura sa; înglobează nouă capitole (art. 10-110), ceea ce reprezintă aproximativ o treime din textele Codului.
Contractul individual de muncă este instituția reglementată exhaustiv, motiv pentru care se poate aprecia că actualul Cod a muncii este, cu prioritate, o lege a acestui contract.
Una dintre cele mai importante modificări ce se regăsesc în Cod al muncii, modificat și completat prin Legea nr. 40/2011 se referă la introducerea obiectivelor de performanță individuale și a crIteriilor de evaloare a activității angajaților, în funcție de care se poate decide concedierea unui salariat pe motiv de necorespundere profesională.
Trăsăturile caracteristice ale contractului individual de muncă
Contractul individual de muncă se evidențiază prin trăsături care îl apropie și, în același timp, îl individualizează față de contractele civile (și comerciale).
Astfel, el este: un act juridic, bilateral, sinalagmatic, oneros și comutativ, consensual, intuitu personae, executare succesivă.
Contractul individual de muncă implică obligația „de a face” neputând fi încheiat sub condiție suspensivă, dar putând fi afectat de un termen extinctiv.
Contractul individual de muncă este act juridic
Așa cum am mai precizat contractul individual de muncă reprezintă manifestare de voință a două persoane în scopul stabilirii de drepturi și obligații reciproce și corelative ce alcătuiesc conținutul raportului juridic de muncă.
El este deci un act juridic guvernat de principiul libertății de voință, care presupune două elemente: o libertate a părților în ce privește dorința manifestată de a încheia în general, un contract de muncă (dacă doresc sau nu să încheie contractul) și o libertate în ceea ce privește condițiile în care vor încheia acest contract, condiții consacrate de art. 38 din Codul muncii, cu alte cuvinte, libertatea în ce privește conținutul contractului de muncă.
Fără îndoială că, libertatea părților trebuie să se manifeste cu respectarea dispozițiilor legale.
Contractul individual de muncă este act juridic bilateral
Contractul individual de muncă nu poate avea decât două părți: salariatul (angajatul) și angajatorul (patronul).
Salariatul este persoana fizică care se obligă să presteze munca, iar angajatorul (patronul) este persoana juridică sau persoana fizică care utilizează forța ce muncă salariată.
Această trăsătură este ceea ce deosebește contractul individual de muncă de contractele civile și comerciale, care, uneori, pot avea o pluralitate de creditori și debitori, precum și de contractul colectiv de muncă, care are una din părți o colectivitate de salariați (nu doar unul singur), iar cealaltă, uneori, este, o colectivitate de angajatori.
Contractul individual de muncă este contract sinalagmatic
Potrivit art. 943 din Codul civil, contractul este sinalagmatic când părțile se obligă reciproc una față de cealaltă. Cele două părți ale contractului individual de muncă se obligă astfel: salariatul să presteze o anumită muncă, iar angajatorul să plătească această muncă.
Așadar, acest contract dă naștere la drepturi și obligații reciproce între părți, cauza obligației uneia dintre ele o constituie executarea obligației celeilalte
Contractul individual de muncă contract oneros și comutativ
Conform Codului civil, „contractul oneros este acela în care fiecare parte voiește a-și procura un avantaj”, iar contractul comutativ este acela în care „obligația unei părți este
echivalentul celeilalte”.
Contractul individual de muncă este oneros și comutativ deoarece părțile realizează reciproc o contraprestație în schimbul aceleia pe care s-au obligat să o efectueze în favoarea celeilalte, ambele prestații fiind cunoscute „ab initio” la încheierea contractului, iar executarea lor nu depinde de un eveniment incert.
Contractul individual de muncă contract solemn
Contractul individual de muncă este solemn, S deoarece se încheie prin simplul acord de voință al părților, manifestarea lor de voință, neînsoțită de niciun fel de formă, fiind suficientă pentru formarea valabilă a contractului.
Cu toate acestea, legislația actuală (art. 16 alin. 1 din Codul muncii, art. 284 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale etc), cuprinde o limitare a acestui caracter, impunând încheierea numai în formă scrisă.
Însă, el nu se transformă într-un contract solemn, forma scrisă fiind reglementată în interesul părților, „ad probationem” și nu „ad validitatem”. Așadar, dacă părțile înțeleg să însoțească manifestarea de voință cu un înscris în care o consemnează, o fac nu pentru a da validitate contractului, ci pentru a-și asigura un mijloc de probă privind încheierea și conținutul acestuia, prevăzut, ca atare, de lege.
Contractul individual de muncă-contract intuitu personae
Contractul individual de muncă are un caracter personal, fiind încheiat „intuitu personae”, în considerarea pregătirii, aptitudinilor și calităților salariatului; eroarea asupra persoanei constituie un viciu de consimțământ care duce la anulabilitatea contractului.
În principiu, caracterul personal privește și cealaltă parte a contractului, deci pe cel ce angajează, deoarece și salariatul încheie contractul cu un angajator (societate comercială, regie autonomă, etc.) cu un anumit profil de activitate, având în vedere specificul ei, posibilitatea exercitării profesiei, funcției în cele mai bune condiții de stabilitate și perspective de promovare, obținerii unui salariu cât mai avantajos etc.
Contractul individual de muncă-contract cu executare succesivă
Prestațiile reciproce și corelative pe care le presupune contractul individual de muncă sunt posibil de realizat numai în timp, și nu uno ictu.
Patronul angajează un salariat pentru ca acesta, succesiv, să presteze o anumită muncă de care el să beneficieze într-o perioadă de timp, iar salariatul se angajează pentru ca în schimbul muncii să obțină un salariu permanent, plătit la anumite intervale de timp-lunar sau bilunar.
Astfel, în cazul neexecutării sau al executării necorespunzătoare de către o parte a obligației ce-i revine, sancțiunea va fi rezilierea, care are ca efect desfacerea contractului numai pentru viitor, „ex nunc” și nu rezoluțiunea sa-care desființează contractul cu efect retroactiv-
„ex tunc”.
Este cunoscut că nulitățile actelor juridice operează cu efect retroactiv, în ipoteza contractelor cu executare succesivă, atunci când executarea este ireversibilă, și efectele nulităților se aplică numai pentru viitor. De asemenea, numai în ipoteza contractelor cu executare succesivă se poate pune problema unei suspendări a executării, din motive de forță majoră, pe durata imposibilității de executare. Însă, potrivit art. 57 C. muncii, acest principiu nu se aplică.
Contractul individual de muncă-implică obligația” de a face”
Obligația de a face (facere) constă în îndatorirea de a îndeplini orice altă faptă decât aceea de a transmite sau a constitui un drept real, de exemplu, predarea sau restituirea unui bun, efectuarea unui transport sau a unui serviciu.
Prin contractul individual de muncă, atât salariatul cât și angajatorul își asumă o obligație de a face, respectiv prestarea muncii și plata ei. Această obligație trebuie executată în natură.
Părțile prejudiciate în cursul executării contractului de muncă au dreptul, în condițiile Codului muncii, la despăgubiri-daune compensatorii.
Imposibilitatea condiției suspensive și a celei rezolutorii
Potrivit art. 1017 Codului civil, obligația sub condiție suspensivă este aceea care depinde de un eveniment viitor și incert, iar „condiția rezolutorie este aceea care supune desființarea obligației ia un eveniment viitor și necert”.
În principiu, contractul individual de muncă este un contract neafectat de modalități, neputând fi încheiat sub condiție suspensivă deoarece nu se poate concepe ca nașterea efectelor acestui contract să fie în funcție de realizarea unui eveniment deopotrivă viitor și incert.
Totodată, el nu poate fi afectat nici de o condiție rezolutorie, deoarece în caz contrar,
s-ar eluda prevederile legislației muncii, care stabilesc limitativ temeiurile și condițiile încetării sale. Perioada de probă, prevăzută cu caracter general de Codul muncii, nu constituie o condiție rezolutorie, ci o clauză contractuală de dezicere lăsată la latitudinea părților care produce consecințele prevăzute de lege pe planul verificării aptitudinilor salariatului.
Posibilitatea afectării contractului individual de muncă de un termen extensiv sau suspensiv
Termenul extinctiv este un termen la îndeplinirea căruia obligația se
stinge pentru viitor, menținându-se efectele produse până în momentul împlinirii sale.
Termenul suspensiv este termenul care întârzie, amână, începutul executării dreptului subiectiv și executării obligației corelative. Trebuie menționat că că dreptul subiectiv și obligația corelativă, afectate de un termen suspensiv, au o existență certă, adică ele există.
Prin excepție, contractul individual de muncă poate fi afectat de un termen extinctiv și anume atunci când legea permite încheierea contractului individual de muncă pe durată determinată. Tot cu titlu de excepție poate fi afectat și de un termen suspensiv, dar cert cum este cazul contractului încheiat la o dată anterioară începerii efectelor sale.
Însă, contractul individual de muncă nu poate însă fi afectat de un termen suspensiv incert, deoarece obligația asumată de salariat este o obligație de mijloace, adică cel care încheie contractul este ținut să depună diligentele și să manifeste strădania pe care o reclamă urmărirea unui anumit scop sau a obținerii unui anumit rezultat, fără ca însăși rezultatul urmărit să constituie obietul obligației sale, obiectul contractului fiind prestarea muncii și nu rezultatele ei.
Condițiile contractului individual de muncă
Încheierea contractului individual de muncă reprezintă acea operațiune juridică, rezultat al negocierii individuale, ce presupune realizarea acordului de voință a celor două parți: salariatul și angajatorul.
Dar, încheierea acestui contract este supusă unor condiții sau reguli, pe care vom încerca a le prezenta în cele ce urmează.
Clasificarea condițiilor la închierea contractului individual de muncă
Pentru încheierea valabilă a acestui contract trebuie îndeplinite mai multe condiții legale, care pot fi clasificate astfel: condiții comune și altor contracte (civile): capacitatea, consimțământul, obiectul și cauza contractului și condiții specifice: avizul prealabil, starea de sănătate, condițiile de studii sau vechime în specialitate etc, condiții de fond (existența postului, avizul medical,) și condiții de formă (încheierea contractului sub forma înscrisului unic), condiții generate, aplicabile tuturor raporturilor juridice de muncă, de exemplu: conditiile de studii, de vechime în muncă sau specialitate, și conditii speciale, aplicabile anumitor categorii de posturi sau funcții, condiții anterioare, concomitente sau subsecvente încadrării, de exemplu: angajamentul de păstrare a secretului de stat, starea de sănătate, perioada de proba etc, condiții esențiale, de a căror îndeplinire depinde însăși validitatea contractului individual de munca, și condiții neesențiale, care, deși sunt prevăzute de lege, în considerarea utilității lor, nu determină totuși existența actului juridic.
Capacitatea juridică a salariatului
Noul cod civil, referindu-se la capacitatea civilă a persoanei fizice definește distinct capacitatea de folosință și capacitatea de dispoziție.
Astfel, prima reprezintă „aptitudinea persoanei de a avea drepturi și obligații civile" precum și “aptitudinea persoanei de a încheia singură acte juridice civile”.
Dar, în dreptului muncii pentru ca o persoană fizică să fie subiect de drept, deci pentru a îmcheia un contract de muncă, nu este suficientă capacitatea de folosință, ci este necesară și capacitatea de dispoziție, cele două laturi ale capacității fiind indisolubil legate între ele.
Acest specific este o consecință a caracterului intuitu personae al contractului.
Înr-adevăr, munca este o activitate personală ce nu poate fi îndeplinită prin reprezentant și :presupune o anumită dezvoltare fizică și psihică.
Capacitatea juridică în dreptul muncii începe la vârsta legală pentru a încheia un contract de muncă, atât în privința dreptului la muncă, cât și în privința exercițiului acestui drept.
Datorită specificului pe care-l reprezintă, capacitatea juridică în dreptul muncii a fost privită ca unică, disocierea ei în capacitate de folosință și capacitate de exercițiu (de dispoziție) neprezentând interes. Soluția este valabilă și în prezent, în raport cu prevederile Codului muncii în vigoare.
Persoana fizică dobândește capacitatea deplină de a încheia un contract de muncă la împlinirea vârstei de 16 ani, spre deosebire de dreptul comun unde capacitatea de exercițiu deplină se dobândește, de regulă, la 18 ani. Se prezumă că la vârsta de 16 ani omul are maturitatea fizică și psihică suficient de dezvoltată pentru a intra într-un raport de muncă, maturitate fizică ce-i permite să muncească, să-și angajeze forța de muncă în schimbul unui salariu, iar cea psihică care-i îngăduie, ca urmare a unui discernământ suficient de dezvoltat, să se conducă singur în viața juridică, să încheie un contract individual de muncă, să-și asume drepturile și obligațiile pe care acest contract le presupune.
Începând cu vârsta de 15 ani și până la 16 ani, legea recunoaște persoanei o capacitate biologică de muncă parțială, ceea ce determină recunoașterea capacității restrânse de a se încadra în muncă. Încadrarea tinerilor sub 16 ani se poate face numai cu acordul părinților sau al reprezentanților legali, pentru activități potrivite cu dezvoltarea fizică, aptitudinile și cunoștințele sale, dacă astfel nu îi sunt periclitate sănătatea, dezvoltarea și pregătirea profesională.
Însă, este vorba de desfășurarea unor munci ușoare, adică de activități care, prin natura proprie sarcinilor pe care le presupun și a condițiilor specifice în care acestea sunt efectuate, nu pot prejudicia securitatea, sănătatea sau dezvoltarea copilului (tânărului) și nu sunt de natură să prejudicieze frecvența școlară, participarea la programele de orientare ori de formare profesională, aprobate de conducerea unității de învățământ, sau capacitatea acestora de a beneficia de instruirea primită.
Mergând mai departe, art. 42 din noul Cod civil prevede: “minorul poate să încheie acte juridice referitoare la muncă, la îndeletnicirile artistice sau sportive ori la profesia sa, cu încuviințarea părinților sau a tutorelui, precum și cu respectarea dispozițiilor legii speciale, dacă este cazul. În acest caz, minorul exercită singur drepturile și execută tot astfel obligațiile izvorâte din aceste acte și poate dispune singur de veniturile dobândite.”
Capacitatea juridică a angajatorului
Noțiuni preliminare
Angajatorul, indiferent de forma și specificul său, pentru a fi parte într-un contract individual de muncă, trebuie să dispună de capacitate juridică.
Însă, în dreptul muncii problema capacității se pune diferit, după cum el este persoană juridică sau persoană fizică.
Trebuie menționat faptul că, de regulă, angajatorul este o persoană juridică și numai ca excepție el poate fi o persoană fizică.
Capacitatea juridică a angajatorului persoană juridică
Potrivit art. 14 alin. 2 din Codul muncii, “persoana juridică poate încheia contracte individuale de muncă, în calitate de angajator, din momentul dobândirii personalității juridice”.
De altfel, nu putem vorbi de o astfel de persoană, de un subiect colectiv de drept constituit legal, fără existența personalității juridice.
Există o gamă largă de angajatori-persoane juridice și anume: societăți (de toate categoriile, inclusiv bancare, de asigurări sau reasigurări, agricole), regii autonome, companii și societăți naționale, instituțile publice, unități bugetare, asociații și fundații, organizații cooperatiste etc.
Persoana juridică, ca și persoana fizică, dispune de o capacitate de folosință și una de exercițiu.
Privind capacitatea de folosință se prevede că “persoana juridică poate avea orice drepturi și obligații civile, afaă de acelea care, prin natura sau potrivit legii, nu pot aparține decât persoanei fizice”.
Persoanele juridice fără scop patrimonial pot avea doar acele drepturi și obligații civile care sunt necesare pentru realizarea scopului stabilit de lege, actul de constituire sau statut.
Actul juridic încheiat cu încălcarea dispozițiilor anterior menționate este lovit de nulitate absolută.
Capacitatea de exercițiu a persoanei juridice constă în aptitudinea subiectului colectiv de drept de a dobândi și exercita drepturi și de a-și asuma și îndeplini obligațiile, prin încheierea de acte juridice, de către organele de conducere.
Persoana juridică trebuie să participe la circuitul juridic prin încheierea de acte a căror esență este vontă, bazată pe discernământ.
Față de aceste împrejurări legiuitorul a adoptat soluția reprezentării persoanei juridice de către organele sale de conducere.
Capacitatea de exercițiu a persoanei juridice constă în aptitudinea subiectului colectiv de drept de a dobândi și exercita drepturi și de a-și asuma și îndeplini obligațiile, prin încheierea de acte juridice, de către organele sale de conducere.
Prin urmare, pentru persoana juridică, reprezentarea sa legală, este nu numai necesară, dar și obligatorie.
Raporturile dintre persoana juridică și cei care alcătuiesc organele sale sunt supuse, prin asemănare, regulilor mandatului, dacă nu s-a prevăzut altfel prin lege, actul de înființare sau statut
În funcție de natura angajatorului, există diferențieri referitoare la organele de conducere ale acestuia.
În privința regiilor autonome, art. 12 din Legea nr. 15/1990 dispune: “conducerea regiei autonome revine consiliului de administrație, compus din 7-15 persoane, din care una este directorul sau directorul general al regiei”.
Art. 15 din aceeași lege prevede că activitatea curentă a regiei autonome este condusă de un director general sau de un director numit de consiliul de administrație, cu avizul ministrului de resort, sau – după caz – al conducătorului administrației locale de stat.
În cazul companiilor naționale, organul unipersonal de conducere este președintele consiliului de administrație, care, în calitate de director general (manager), reprezintă compania în relațiile cu terții.
În temeiul Legii nr. 31/1990 societățile comerciale pot fi reprezentate, după caz de administrator, (administratori), președintele consiliului de administrație, director general sau directori, atât în raport cu terții, cât și cu organele judecătorești. Deci, aceștia au competențe și în ceea ce privește contractele de muncă (încheierea, executarea sau încetarea lor).
Pentru persoanele juridice care cad sub incidența Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, consiliul director este cel care încheie acte juridice în numele și pe seama asociăției.
În cazul celorlalte persoane juridice, competența de a încheia contractul de muncă aparține organului unipersonal de conducere în condițiile prevăzute de actul lor de organizare internă.
Pentru asociațiile de proprietari, art. 21 din Legea nr. 230/2007, prevede urmatoarele: “La adunarea generală de constituire a asociației de proprietari, proprietarii vor alege dintre cei prezenți un comitet executiv, format din președintele asociației de proprietari și un cenzor sau o comisie de cenzori, și vor hotărî numărul membrilor acestora și durata mandatelor lor. Dacă dintre membrii asociației de proprietari nu se poate alege un cenzor sau comisia de cenzori, atunci adunarea generala a proprietarilor membri ai asociației de proprietari va mandata comitetul executiv pentru angajarea unui cenzor din afara asociației de proprietari, persoana fizică ori juridică de specialitate, pe baza de contract sau convenție de prestări de servicii”.
Nesocotirea dispozițiilor privind capacitatea de exercițiu a persoanei juridice se poate concretiza în fapte distincte, cu consecințe diferite.
Capacitatea juridică a angajatorului persoană fizică.
Codul muncii se aplică și angajatorilor persoane fizice (art. 2, lit. f). Singura condiție impusă acestora pentru a încheia contracte individuale de muncă este de a avea capacitate deplină de exercițiu.
Cu alte cuvinte, persoana fizică poate avea calitatea de angajator de la data la care devine majoră și anume de la vârsta de 18 ani sau de la 16 ani dobândind capacitate de exercițiu prin căsătorie.
Consimțământul părților
Fiind un act juridic bilateral, contractul individual de muncă se încheie prin consimțământul părților. Este o cerință prevăzută expres de art. 16 alin. 1 din Codul muncii.
Prin consimțământ se întelege acea condiție esențială, de fond și generală a actului juridic civil, care constă în hotărârea de a încheia un act juridic civil, manifestată în exterior.
În cazul contractului individual de muncă, consimțământul presupune, în primul rând, că fiecare dintre părți trebuie să-și exprime în mod valabil, neechivoc și în deplină cunoștință de cauză, voința ei de a contracta și, în al doilea rând, să se realizeze acordul de voință al lor, în vederea încheierii valabile a contractului.
Contractul individual de muncă, având un caracter consensual, se consideră încheiat “solo consensus”, la data realizării acordului de voință al părților, chiar dacă înscrisul probator s-a întocmit ulterior, iar executarea contractului are loc cu începere de la o data ulterioară realizării acordului respective, putându-se astfel distinge trei momente deosebite: data încheierii contractului de munca -care este aceea a realizării acordului de voință; data când contractul intră în vigoare-potrivit acordului părților-și data când începe efectiv prestarea muncii. Cele trei momente-sau doar două dintre acestea-se pot suprapune.
Obiectul și cauza contractului de muncă
O altă condiție obligatorie la încheierea contractului individual de muncă o reprezintă obiectul contractului. Noul Codul civil face distincție între obiectul contractului, adică operațiunea juridică convenită de părți, astfel cu acesta reiese din ansamblul drepturilor și obligațiilor contractuale și obiectul obligației care constă în prestația la care se angajează debitorul Însă, pentru validitatea contractului este necesar ca obiectul să fie determinat, licit și moral (să fie în concordanță cu legea și morala).
În acestă direcție, art. 15 din Codul muncii este imperativ: „sub sancțiunea nulității absolute, este interzisă încheierea unui contract individual de muncă în scopul prestări unei munci sau a unei activități ilicite sau imorale”.
În acest contract, sinalagmatic (bilateral), obiectul este format din două elemente inseparabile, care se intercondiționează: pe de o parte, prestarea muncii de către salariat, iar pe de altă parte, salarizarea ei de către angajator. Cele două prestații se află într-o legatură directă și indisolubilă, fapt pentru care un contract de muncă ce nu ar cuprinde unul din aceste două elemente este nul.
Prestarea muncii de către salariat, ca obiect al contractului, trebuie să fie posibil de executat în conditii licite. Un contract de munăa, care ar avea drept obiect prestarea unei munci prohibite de lege, adica care ar atinge grav morala sau ordinea publica-va fi lovit de nulitate absolută și nu va putea produce niciun efect.
Prin contractul individual de muncă, salariatul închiriază angajatorului forța muncii sale manuale, spirituale sau intelectuale. Angajatorul poate cere salariatului său orice serviciu legat de funcția ce o îndeplinește și pentru care a fost încadrat. Însă, el poate solicita salariatului să presteze numai acea muncă pentru care acesta a fost obligat, prin contract, în concordanță cu aptitudinile lui, chiar dacă salariatul dispune de pregăirea necesara pentru a executa și alte servicii.
Obiectul contractului se determină și se realizează printr-un ansamblu de elemente, de drepturi și obligații, care formează conținutul său, al raportului juridic pe care acesta îl generează.
Cât privește cauza contractului individual de muncă aceasta reprezintă o condiție obligatorie la încheierea contractului individual de muncă.
Cauza sau scopul este acel element al actului juridic care constă în obiectivul urmărit la încheierea unui asemenea act.
Aceasta nu trebuie confundată nici cu consimțământul și nici cu obiectul actului juridic, ceea ce evidentiază caracterul său de element independent, de sine stătător.
Împreună cu consimțământul, cauza formează voința juridică.
Cauza constituie motivația care determină asumarea obligației. Prestarea muncii de către salariat reprezintă scopul urmărit de către angajator prin încheierea contractului, deci cauza acestuia, după cum primirea salariului este scopul determinant al încheierii contractului pentru salariat.
Drepturile și obligațiile sparților contractului individual de muncă
Încheierea contractului individual de muncă reprezintă acea operațiune
juridică, consecință a negocierii individuale, ce presupune realizarea acordului de voință
a celor două părți: salariatul și angajatorul.
Drepturile și obligațiile salariatului
Calitatea de salariat conferă persoanei respective anumite drepturi; totodată, presupune un anumit comportament, precum și respectarea unor obligații.
Este de la sine înțeles că cel mai important drept este acela de a primi salariul, iar cea mai însemnată obligație este aceea de a presta munca.
Cu caracter general, drepturile și obligațiile salariaților sunt reglementate de Codul muncii. Pentru diferite categorii de personal, respectiv judecători și procurori, personal didactic, personal vamal, personal navigant etc., sunt prevăzute de statutele profesionale.
De asemenea, astfel de drepturi și obligații sunt precizate în contractele colective de muncă și regulamentele interne.
Cu caracter general, art. 6 alin. 2 din Codul muncii dispune: „Tuturor salariaților care prestează o muncă le sunt recunoscute dreptul la protecția datelor cu caracter personal, precum și dreptul la protecție împotriva concedierilor nelegale”. Alin. 3 prevede că “pentru muncă egală sau de valoare egală este interzisă orice discriminare bazată pe criteriul de sex cu privire la toate elementele și condițiile de remunerare”.
Detaliind, art. 39 alin. 1 din acelasi Cod, enumeră principalele drepturi ale salariaților: dreptul la salarizare pentru munca depusă, dreptul la repaus zilnic și săptămânal, dreptul la concediul de odihnă anual, dreptul la egalitate de șanse și de tratament, dreptul la demnitate în muncă, dreptul la securitate și sănătate în muncă, dreptul la acces la formarea profesională, dreptul la informare și consultare, dreptul de a lua parte la determinarea și ameliorarea condițiilor de muncă și a mediului de muncă, dreptul la protecție în caz de concediere, dreptul la negociere colectivă și individuală, dreptul de a participa la acțiuni colective, dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat, alte drepturi prevăzute de lege sau de contractele colective de muncă aplicabile
Art. 38 din Codul muncii dispune: “Salariații nu pot renunța la drepturile ce le sunt recunoscute prin lege. Orice tranzacție prin care se urmărește renunțarea la drepturile recunoscute de lege salariaților sau limitarea acestor drepturi este lovită de nulitate”.
Cu privire la acest text, Curtea Constituțională a decis că “interdicția de a renunța, în tot sau în parte, la drepturile prevăzute de lege în favoarea salariaților este o măsură de protecție a acestora din urmă, menită să asigure exercițiul neîngrădit al drepturilor și al intereselor legitime ce li se cuvin în cadrul raporturilor de muncă, pentru a-i feri de consecințele unor eventuale abuzuri ori amenințări din partea angajatorilor. O astfel de măsură de protecție nu poate fi considerată a fi un privilegiu, contrar art. 16 alin. 1 din Constituție, atât timp cât ea se justifică în considerarea situației unei anume categorii sociale care reclamă o astfel de protecție”.
Așa cum s-a subliniat în literatura juridică, “salariații nu pot renunța nu doar la drepturile stabilite/consacrate/edictate pe cale legală”, dar nici la cele “stabilite prin negociere colectivă garantate legal” sau prin “negocierea individuală recunoscute legal”.
De altfel, conform art. 40 alin. 2 lit. c din Cod, angajatorul are, printre alte obligații pe aceea de a acorda salariaților toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de muncă aplicabil și din contractele individuale de muncă.
Cu toate acestea, tot în literatura de specialitate se apreciază că legiuitorul ar putea să prevadă posibilitatea renunțării la anumite drepturi: fie total, la drepturile stabilite prin negociere în plus față de drepturile reglementate prin lege (act normativ), fie parțial, dar până la limita lor minimă-deoarece sunt reglementate prin act normativ sau prin contract colectiv de muncă (salariu minim garantat în plată, durata minimă a concediului de odihna etc.).
Incidența textului ar trebuie limitată la inadmisibilitatea renunțării de către salariați pe cale de tranzacție sau pe orice altă modalitate, doar cu privire la unele drepturi esențiale, ca, de pilda: cele imperativ reglementate referitoare la timpul de muncă și timpul de odihnă; prestarea muncii pentru un salariu sub nivelul salariului minim brut pe țăra garantat în plată; renunțarea la normele de protecție înscrise în Codul muncii și în alte acte normative privind sănătatea și securitatea în muncă, renunțarea la normele de protecție privitoare la limitarea temeiurilor și motivelor referitoare la încetarea de drept a contractului de muncă și la concediere; renunțarea la normele de protecție ale salariaților-derogatorii de la dreptul procesual civil comun – în domeniul jurisdicției muncii.
Drepturile și obligațiile angajatorului
În conformitate cu dispozițile art. 40 alin.2 din acest act normativ, „angajatorului îi revin în principal, următoarele obligații să informeze salariații asupra condițiilor de muncă și asupra elementelor ce privesc desfașurarea relațiilor de muncă, să stabilească atribuțiile corespunzătoare fiecărui salariat, în condițiile legii, să acorde salariaților toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de muncă aplicabil și din contractele individuale de muncă, să comunice periodic salariaților situația economică și financiară a unității, cu excepția informațiilor sensibile sau secrete, care, prin divulgare, sunt de natură să prejudicieze activitatea unității.
Periodicitatea comunicărilor se stabilește prin negociere în contractul colectiv de muncă aplicabil.
De asemenea, angajatorului îi revine obligația de a se consulta cu sindicatul sau, după caz, cu reprezentanții salariaților în privința deciziilor susceptibile să afecteze substanțial drepturile și interesele acestora, să stabilească obiectivele de performanță individuală, precum și criteriile de evaluare a realizării acestora, să platească toate contribuțiile și impozitele aflate în sarcina sa, precum și să rețina și să vireze contribuțiile și impozitele datorate de salariați, să elibereze, la cerere, toate documentele care atestă calitatea de salariat asolicitantului, să asigure confidențialitatea datelor cu caracter personal ale salariaților”.
Demnitatea în muncă derivă din dreptul constituțional prevăzut la art. 1 alin. 3 din Legea fundamentală conform căruia: „România este stat de drept, democratic și social, în care demnitatea omului, drepturile și libertățile cetățenilor, libera dezvoltare a personalității umane, dreptatea și pluralismul politic reprezintă valori supreme, în spiritul tradițiilor democratice ale poporului român și idealurilor Revoluției din decembrie 1989, și sunt garantate”.
Art. 26 din Constitute ocroteste viata intima familiala si privata.
Dreptul la demnitate în muncă este statornicit nu numai la art. 39 alin. 1 lit. e din Codul muncii, ci și la art. 6 alin. 1 din același act normativ potrivit căruia orice salariat beneficiază și de respectarea demnității și a conștiinței sale, fără nicio discriminare.
Demnitatea în muncă este proclamată de mai multe documente internaționale: Declarația Universală a Drepturilor Omului (din 1948), Pactul Internațional cu privire la drepturile economice sociale și culturale (din 1966), Carta Socială Europeană (revizuită).
Astfel, conform art. 26 din acest din urmă document, intitulat „Dreptul la demnitate în muncă”, se dispune: în vederea asigurării exercitării efective a dreptului lucrătorilor la protecția demnității lor în muncă, părțile se angajează, în consultare cu organizațiile patronilor și lucrătorilor: să promoveze sensibilizarea, informarea și prevenirea în materie de hărțuire sexuală la locul de munca sau în legatură cu munca și să ia orice măsură adecvată pentru protejarea lucrătorilor împotriva unor astfel de comportamente; să promoveze sensibilizarea, informarea și prevenirea în materie de acte condamnabile sau explicit ostile și ofensatoare, dirijate în mod repetat împotriva oricărui salariat la locul de muncă sau în legatură cu munca, și să ia orice măsură adecvată pentru protejarea lucrătorilor împotriva unor astfel de comportamente”.
Necesitatea instituirii și ocrotirii dreptului la demnitate în munca decurge din relația de subordonare care se stabilește între salariat și angajatorul sau. Acesta din urmă are dreptul de a da ordine, instrucțiuni salariatului, de a-i stabili sarcinile de serviciu și de a controla modul de îndeplinire a acestor sarcini. Salariatul este obligat să aducă la îndeplinire sarcinile primite, ordinele și instrucțiunile care i se dau.
Dar, în exercitarea prerogativelor sale, angajatorul nu trebuie să aducă atingere drepturilor fundamentale ale persoanei. Hărțuirea morală sau cea sexuală, discriminarea pe orice motiv etc. reprezintă încălcari ale demnității în muncă.
Această încalcare poate avea loc nu numai cu ocazia executării contractului, ci si cu cea a încheierii sau încetării acestuia.
De exemplu, este încălcată demnitatea în muncăîn cazul în care la angajare se solicită testul de graviditate-interzis de art. 27 alin. 5 din Codul muncii-ori se cer informații legate nu de aptitudinile profesionale, de funcțiile îndeplinite anterior, ci de viață familială a candidatului-ceea ce contravine art. 29 alin. 3 si 4 din același Cod.
De asemenea, este încalcată demnitatea în muncă atunci când angajatorul manifestă față de salariatul său un comportament abuziv, insultator, disprețuitor, cu scopul de a-l intimida, de a-l umili, precum și atunci când îl obligă să îndeplinească (alte) sarcini de serviciu inferioare pregătirii sale, când îl mută discreționar și fără acordul său într-un alt loc de muncă, când îi reduce salariul etc., sau când îl sancționeaza fără motiv.
Cu ocazia încetării contractului poate fi încălcată demnitatea în muncă în situația unei concedieri abuzive, a nerestituirii carnetului de muncă, a neacordarii drepturilor materiale cuvenite etc.
Desigur că persoana afectată are posibilitatea să se adreseze instanței competente, solicitând încetarea încălcării dreptului sau, acordarea drepturilor materiale sau bănești care i se cuvin.
CAPITOLUL II
PARTICULARITĂȚI ALE CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ ÎN LEGISLAȚIA FRANCEZĂ
La nivelul legislației muncii din Franța există două tipuri de contracte de muncă, respectiv contractul de muncă pe perioadă nedeterminată – CDI- și contractul de muncă pe perioadă determinată- CDD.
Asemeni legislației naționale contractul individual de muncă pe perioadă determinată reprezintă regimul juridic de bază, în timp ce contractul de muncă pe perioadă determinată este excepția.
Contractul individual de muncă pe perioada determinată nu poate avea ca efect sau contunuarea durabilă a unui post legat de activitatea normală și permanentă a unei societăți.
Astfel, potrivit Codului muncii francez contractul de muncă pe perioadă determinată va putea fi încheiat numai pentru execuția unei sarcini clar stabilite și numai în următoarele cazuri:
Înlocuirea unui angajat ce se află în concdiu plătit sau în cazul suspendării contractului de muncă – concediu de maternitate, concediu medical – sau a unui salariat cu jumatate de morma;
Creșterea temporară a activității societății/întreprinderii;
Desfășurarea unei activități cu caracter sezonier
Pentru încheierea valabilă a unui contract individual de muncă legislația franceză impune îndeplinite mai multe condiții legale, care pot fi clasificate astfel: condiții comune precum capacitatea, consimțământul, obiectul și cauza contractului și condiții specifice: avizul prealabil, starea de sănătate condiții de fond și condiții de formă (încheierea contractului sub forma înscrisului unic), condiții generate, aplicabile tuturor raporturilor juridice de muncă, de exemplu: conditiile de studii, de vechime în muncă sau specialitate, și conditii speciale, aplicabile anumitor categorii de posturi sau funcții, condiții anterioare, concomitente sau subsecvente încadrării,.
Se impune a preciza faptul că, la nivelul legislației franceze este interzisă încheierea unui contract individual de muncă pe perioadă determinată pentru înlocuirea unui salariat care participă la grevă sau pentru realizarea unor lucraări periculoase.
De asemenea, în ipoteza în care angajatorul a făcut concdieri colective pe motiv economice în ultimele 6 luni aceastuia îi este interzis a face angajări cu contract pe perioadă determinată pe posturile care au fost desființate.
Pentru valabilitatea contractului individual de muncă pe perioadă determinată – CDD- se impun a fi îndeplinite anumite condiții de formă și fond precum:
Menționarea expresă a motivului contractului;
Numele și calificarea profesională a persoanei înlocuite;
Data încetării contractului sau durata monimă.
Totodată elementele esențiale ale oricărui contract de muncă, fie că vorbim de contract pe perioadă determinată, fie că este vorba de contract pe perioadă nederminată sunt: identitatea părților, denumirea funcției, cunatumul remunerației, locul de muncă, data de începere a activității, durata concediului de odihnă plătit, durata perioadelor de preaviz, programul de lucru.
După cum se poate remarca condițiile de fond cerute pentru închierea unui contract individual de muncă în Franța sunt asemănătoare cu cele consacrate de legislația noastră în materie.
În cadrul legislației franceze timpul de muncă este reglementat prin Legea Aubry I din 13 iunie 1998, Legea Aubry II din 19 ianuarie 2000, Legea privind salariile, timpul de muncă și creșterea ocupării forței de muncă din 17 ianuarie 2003, Codul muncii art. L 212-L 213, art. R 212-1-R 212-2, art. L 220-1-221-27.
Potrivit actelor normative menționate, de la 1 iulie 2002, durata legală a săptămânii de muncă în Franța este – comparativ cu România unde aceasta este de 40 de ore/săptămână – de 35 de ore/saptamană. Durata programului zilnic de muncă nu va putea depăși 10 ore, cu posibilitatea de prelungire de până la 12 ore doar în baza unor convenții colectivea. Legiutorul francez a considerat necesar a consacra ca la fiecare 6 ore de muncă angajații au dreptul la minim 20 de minute pauză.
În cazul angajaților sub 18 ani perioada maximă a unei săptămâni de muncă este de maxim 35 de ore.
Comparativ cu legislația internă, unde pentru munca suplimentară regula constă în acordarea de zile libere, munca suplimentară este remunerată astfel: 25% pe oră pentru fiecare dintre primele 8 ore de muncă suplimentare, 50% în plus pentru fiecare oră efectuată peste cele 8 ore suplimentare.
Potrivit prevederilor Codul Muncii francez (art. L1221-19- L.1221-23), contractul de muncă pe durată nederminată poate prevedea o perioadă de probă, a cărei durată maximă este de:
2 luni pentru muncitori și salariați;
3 luni pentru instructori și tehnicieni;
4 luni pentu cadre.
În cadrul perioadei de probă angajatorul are posibilitatea de a evalua competențele/aptitudinile salariatului (raportat la experiența anterioară), iar salariatul poate aprecia responsabilitățile postului.
Perioada de probă poate fi reînnoită o singură dată. Perioada de probă și posibilitatea de reinnoire nu se prezumă. Aceste prevederi sunt expres stipulate în scrisoarea de angajare sau în contractul de muncă. Este necesar a preciza că și în cazul contractului individual de muncă este posibilă mențiunea unei perioade de probă
În ipoteza în care contractual nu prevede un termen clar, perioada de probă se calculează raportat la durata minima a contractului.
CAPITOLUL III
CERCETARE PRACTICĂ
3.1. Metodologia cercetării
Scopul studiului:
Evidențierea principalelor diferențe între legislația privind reglementarea contractului individual de muncă între România și Frnața.
Obiectivele studiului:
Identificarea principalelor asemănări și deosebiri ale legislației muncii în materia contractului individual de muncă dintre două state europene
Identificarea trăsăturilor celor ce li se aplică interviul;
Ipoteze:
Populația anchetei: un număr de 3 persoane intervievate, dintre care 1 are calitatea de angajor.
Metoda de studiu este ancheta sociologică.
Instrumentul de lucru – interviul.
În cazul unei societăți comerciale ce funcționează ca agent de muncă temporară, datorită diferențelor legislative dintre România și Franța cum se poate realiza transpunerea orelor lucrate de salariat, potrivit pontajului, în ștatul de plată românesc?
La această întrebare, primul respondent, persoană juridică, susține că nu există cadrul legislativ care să reglementeze modalitatea de transpunere a orelor lucrate de salariat, potrivit pontajului, în ștatul de plată românesc motiv pentru care nu va putea să realizeze conversia în ștatul de plată românesc.
Comparativ cu respondentul persoană juridică celelalte 2 persoane, persoane fizice, afirmă ca nu au conuștință de modalitatea de transpunere însă, acest aspect, ar trebui reglementat printr-un act normative având în vedere că numărul orelor de muncă legale/săptămână din Franța este mai mic față de cele din România.
Având în vedere reglementarea diferită dintre cele două state europene, care este majorarea salarială, în procente, ce trebuie să se aplice orelor suplimentare în România?
Ținând cont de faptul că, în România, munca suplimentară nu este remunerată transpunerea legislației francize, ce consacră o serie de procente pentru orele suplimentare, nu poate fi realizată.realiza
Astfel, respondentul persoană juridical susține că, deși susține remunerarea muncii suplimentare, neavând cadru legal nu poate aplica, procentual, majorare salarială.
Având în vedere diferențele de reglementare dintre cele două state, România și Franța, preferați ca perioada de probă să fie una clar stabilită sau să difere în funcție de munca prestată?
Respondenții persoane fizice susțin că perioada de probă ar trebui să fie una clar stabilită, conform legislației muncii din România, în timp ce respondentul persoană juridică este de părere că aceasta ar trebui să fie stabilită în funcție de munca prestată, deoarece în funcție de muncă pot fi evidențiate abilitățile și disponibilitatea angajaților.
Preferați ca orele suplimentare să fie remunerate sau să fie acordate zile libere în compensare?
Respondentul personaă juridică consideră că orele suplimentare să fie remunerate deoarece prin munca propriilor angajați se adduce un plus valaore companiei pe care o conduce.
Asemeni respondentului persoană juridică, respondenții persoane fizice susțin remunerarea orelor suplimentare prin aceasta motivându-se angajații.
CONCLUZII
În România anul 2011 a însemnat pentru legislația muncii anul inovării, anul reformei, spun asta datorită celor două mari proiecte legislative, respectiv adoptarea modificărilor Codului muncii prin Legea nr. 40/2011, precum și a Legii privind dialogul social, adoptat prin Legea nr. 62/2011.
Trebuie făcută precizarea că odată cu intrarea în vigoare a acestor acte normative, au fost abrogate o serie de acte normative, inclusiv Legea nr.130/1996 privind contractul colectiv de muncă, Legea sindicatelor nr.54/2003, Legea patronatelor nr.356/2001, Legea nr.168/2009 privind soluționarea conflictelor de muncă-cu excepția art. 26-39, care se abrogă de la data publicării în Monitorul Oficial a ordinului comun al ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al ministrului justiției prevăzut la art. 177, Legea nr. 109/1997 privind organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social, H.G. nr. 369/2009 privind constituirea și funcționarea comisiilor de dialog social la nivelul administrației publice centrale și la nivel teritorial.
Contractul individual de muncã reprezintã o instituție centralã a dreptului muncii, motiv pentru care importanța deosebitã a acestei instituții m-a determinat a încerca realizarea unei antiteze cu legislația muncii în materia contractului individual de muncă din Franța.
Conchizând, prezenta lucrarea a încercat să analizeze comparativ teoria contractului individual de muncă în două state europene, diferite ca mentalitate în ceea ce privește tot ceea ce este legat de materia contractului de muncă, a muncii în general.
BIBLIOGRAFIE
Doctrină
Athanasiu, Alexandru, Luminița Dima, Dreptul muncii, Editura All Beck, București 2005;
Denis Gatumel, Le droit du travail en France, Edition Francis Lefevre, Paris 1998 ;
Dimitriu, Raluca Contractul individual de muncă, Editura Tribuna Economică, București 2005;
Ghimpu, Sanda Ion Traian Ștefănescu, Șerban Beligrădeanu, Dreptul muncii, Tratat, Editura Științifică și Pedagogică, București 1978;
Ghimpu, Sanda, Alexandru Țiclea, Dreptul muncii, Ediția a II-a, Editura All Beck, București, 2001;
Ștefănescu,I.T., Tratat teoretic și practic de drept al muncii,Editura Universul Juridic, București 2010;
Tașcă, G Politica socială a României,Legislația muncitorească, București 1940;
Țiclea, Alexandru Dreptul securității sociale, Editura Gutenberg Univers, Arad, 2007;
Țiclea, Alexandru Tratat de dreptul muncii, ediția a IV-a, Editura Universul Juridic, București 2010;
Marin Voicu, Dreptul muncii, vol.I, Tratat de jurisprudență română și europeană, Lumina Lex, București 2001;
Articole din reviste de specialitate
Magda Volonciu, Libertatea muncii, principiu fundamental al dreptului muncii, în Studii de drept românesc, nr. 3-4/1991;
Alexandru Țiclea, Omisiuni ale Codului muncii, în Revista română de dreptul muncii nr. 4/2003;
Alexandru Athanasiu, Luminița Dima, Regimul juridic al raporturilor de muncă, în reglementarea noului Cod al muncii- Partea a IV-a, în Pandectele Române nr. 6/2003;
Șerban Beligrădeanu, Evaluarea profesională efectuată de către angajator pe durata executării contractului individual de muncă, în Dreptul nr. 6/2006;
Ion Traian Ștefănescu, Interferențe recente între legislația muncii și legislația comercială, în revista română de dreptul muncii, nr. 3/2002;
Legislație internă și internațională
Constituția României revizuită 2003
Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, modificată prin Legea nr. 40/2011
Legea nr. 62/2011 privind dialogul social
Noul Cod civil, aprobat prin Legea nr. 287/2009
H.G. nr. 600/2007
Copyright Notice
© Licențiada.org respectă drepturile de proprietate intelectuală și așteaptă ca toți utilizatorii să facă același lucru. Dacă consideri că un conținut de pe site încalcă drepturile tale de autor, te rugăm să trimiți o notificare DMCA.
Acest articol: Contractul Individual de Munca. Comparatie Romania Franta (ID: 112751)
Dacă considerați că acest conținut vă încalcă drepturile de autor, vă rugăm să depuneți o cerere pe pagina noastră Copyright Takedown.
